«Когда мне исполнилось 80 лет, я обратилась в УПФР г. Анжеро-Судженска по вопросу перевода со страховой пенсии по случаю потери кормильца на страховую пенсию по старости. Однако размер пенсии по старости не может быть рассчитан по справке о заработке, имеющейся в распоряжении УПФР, т. к. она оформлена с нарушениями (допущена ошибка в имени и справка не заверена подписью руководителя).
Дополнительную справку о заработной плате за периоды работы с 21.04.1958 по 31.10.1994 на Анжеро-Судженском химзаводе представить не могут, т.к. данное предприятие ликвидировано, а документы по личному составу не сданы на хранение в Городской архив. Что мне делать в такой ситуации?
И второй вопрос. В 1987 г. я вышла на пенсию, но продолжала работать. Рассчиталась с 01.11.1994. В то время в стаж входила учеба, и в 1997 г., чтобы иметь трудовой стаж 40 лет для получения более высокой пенсии, я проработала еще 1 год. Мой общий трудовой стаж составил 37 лет 7 месяцев 27 дней, из них 11 лет вредный стаж.
При предоставлении в 1997 году справки в ПФР мне было сообщено, что с учетом вредного стажа мне достаточно 35 лет общего стажа. В 2010 г. у меня была пересчитана пенсия в сторону ее уменьшения на основании того, что пенсия мне была насчитана неправильно, так как период обучения не включается в общий трудовой стаж. Так всё-таки, сколько мне было необходимо 35 или 40 лет общего стажа?»
Алевтина Федоровна Дробченко, Анжеро-Судженск (из письма в редакцию)

На вопрос отвечает начальник отдела назначения пенсии отделения ПФР Кемеровской области Лариса КАРЧИНА:

– Согласно нормам пенсионного законодательства при определении размера пенсии учитывается среднемесячный заработок гражданина за 2000–2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета либо за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002.

Среднемесячный заработок за периоды работы до регистрации в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, подтверждается справками, выданными работодателями либо государственными (муниципальными) органами на основании первичных бухгалтерских документов.

При этом, если в представленной справке о заработной плате содержатся недостоверные сведения (например, Ф.И.О. работника не совпадает с его паспортными данными), а также допущены ошибки при оформлении справки, то УПФР принимает меры по истребованию дополнительных документов, необходимых для рассмотрения вопроса об установлении пенсии заявителю.

В случае ликвидации предприятия либо государственного (муниципального) органа или прекращения их деятельности по другим причинам справки выдаются правопреемником, вышестоящим органом или архивными организациями, располагающими необходимыми сведениями.

Таким образом, в законодательстве не предусмотрена возможность выдачи архивных документов по личному составу сторонними юридическими лицами, не являющимися правопреемниками ликвидированного предприятия, в связи с чем справка о заработной плате за периоды работы на Анжеро-Судженском химзаводе может быть истребована только после передачи документов о личном составе в Городской архив.

Как следует из приведенных личных данных, вам в 1987 г. была установлена пенсия по старости в связи с особыми условиями труда (Список № 2).
Право на данный вид пенсии имеют женщины по достижении возраста 50 лет, при наличии общего трудового стажа не менее 20 лет и не менее 10 лет на работах с тяжелыми условиями труда.

Если у женщины продолжительность общего трудового стажа более 20 требуемых лет, то каждый год такой переработки учитывается при определении стажевого коэффициента, но не более чем на 20 процентов.

Таким образом, при подсчете стажевого коэффициента у женщины, являющейся получателем льготной пенсии (Список № 2), учитывается не более 40 лет общего трудового стажа.

«Я хочу подарить бабушке комнату в своей квартире, она очень хочет иметь свое жилье. Можно ли отменить договор дарения в случае ее смерти? Я бы не хотела, чтобы комната была разделена между наследниками».  Анастасия А., Кемерово (по телефону).

На вопрос отвечает заместитель прокурора Заводского района г. Кемерово Елена Мнировна ХАЛИКОВА:

– В силу п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Договор дарения является сделкой, для его оформления необходимо обратиться к нотариусу.
Условия отмены договора дарения изложены в ст. 578 ГК РФ, в том числе установлено, что в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого (п. 4).

Отмена дарения в случае смерти одаряемого является совершаемой пережившим дарителем односторонней сделкой, которая служит основанием прекращения права собственности одаряемого на подаренную вещь и возникновения права собственности на нее у дарителя. При этом закон предусматривает возможность для дарителя отменить дарение без судебного решения только на основании факта смерти одаряемого при наличии в договоре дарения соответствующего условия.

В случае смерти вашей бабушки право собственности на объект недвижимости (комнату) может быть зарегистрировано в установленном законом порядке. Для этого вы, как даритель, должны подать заявление с просьбой зарегистрировать на вас право собственности на комнату в связи со смертью одаряемого.

Заявление подается непосредственно в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию права собственности (соответствующий филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»). К заявлению должны быть приложены договор дарения, обязательно содержащий условие по п. 4 ст. 578 ГК РФ, и свидетельство о смерти одаряемого. Документ, подтверждающий отмену дарения, не требуется.

В адрес редакции поступает много вопросов об использовании материнского капитала. Ответить на них мы попросили начальника отдела социальных выплат отделения ПФР Елену ШРОДЕР.

Требуется ли обязательство об оформлении права собственности в случае, если на момент подачи заявления о распоряжении право собственности на это жилое помещение уже оформлено на всех членов семьи? Анна Свиридова, Юрга.

– В этом нет необходимости, если при подаче заявления в Пенсионный фонд вы представите документы, подтверждающие право собственности всех членов семьи.

Скажите, в каких случаях могут отказать в выдаче сертификата? Вероника Маринина, Кемерово.

– Отказать в выдаче сертификата могут при отсутствии или прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также в случае предоставления недостоверных сведений.

Подскажите, пожалуйста, как быстро Пенсионный фонд России перечислит продавцу средства материнского капитала при прямой покупке квартиры? Леонид, Кемерово.

– Покупайте квартиру и обращайтесь в Пенсионный фонд России. Деньги перечислят продавцу в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении вашего заявления.

Хотелось бы узнать, можно ли направить средства материнского капитала на погашение одновременно двух кредитов, полученных на строительство жилья (ипотечный кредит и кредит «на строительство жилого дома»)? Наталья Власова, Киселевск.

– Да. В законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов и займов, на оплату которых можно направить средства материнского капитала.

Мы получили кредит в рамках программы «Молодая семья». Можно ли его погасить средствами материнского капитала? Юлия П., Кемерово.

– Да, можно, если это кредитный договор и в нем есть информация о его целевом направлении, то есть приобретение жилого помещения или покупка квартиры. Для этого, помимо остальных документов, вам необходимо будет представить свидетельство о регистрации права собственности на указанное в договоре жилое помещение. Однако часто договоры в рамках программы

«Молодая семья» оформляются с формулировкой «на приобретение недвижимости». В этом случае предлагается дополнительным соглашением с банком уточнить цель кредита – «на приобретение жилого помещения по адресу...».

«Мне не выплачивают заработную плату более чем 3 месяца, хотел бы узнать ответственность работодателя за невыплату заработной платы». Николай Б., Кемерово (по телефону).

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Кировского района г. Кемерово Алена Владимировна Любимцева

– В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, ст. 21 Трудового Кодекса Российской Федерации каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Общие положения об ответственности работодателей закреплены в ст. 362 ТК РФ, в соответствии с которой руководители и иные должностные лица организаций, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, установленных федеральными законами. Таким образом, лица, виновные в невыплате заработной платы, могут быть привлечены к дисциплинарной, а также к административной и уголовной ответственности.

Статьей 236 ТК РФ предусмотрена материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. Так, при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев, полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ и наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

«Восемь лет назад я начал строить самостоятельно дом. Документы на землю и согласованный проект на постройку у меня есть. Хотелось бы узнать, как направить средства материнского капитала на строительство индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации?»
Юрий К., Кемеровский район (по телефону).

На вопрос по использованию материнского капитала отвечает начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Кемеровской области Елена ШРОДЕР:

– Вам необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда и представить следующие документы:

  • свидетельство о собственности на землю под строительство (на владельца сертификата или законного супруга);
  • разрешение на строительство (на владельца сертификата или законного супруга);
  • реквизиты банковского счета владельца и специально оформленное у нотариуса обязательство об оформлении в собственность детей, матери и отца индивидуального жилого дома после завершения его строительства.

Сначала на ваш счет в банке перечислят аванс – 50 % от суммы материнского капитала. А вторую половину получите через 6 месяцев при подтверждении того, что основные работы вы уже произвели. Например, возвели фундамент или стены.

Служба в армии – гражданский долг каждого мужчины. С 1 апреля началась весенняя призывная кампания. Старший помощник прокурора Кировского района г. Кемерово Дмитрий Ювиналиевич ЗВЯГИНЦЕВ рассказывает о предусмотренной законом отсрочки от службы в армии.

– Отсрочка от службы в армии предоставляется гражданину, подлежащему призыву, по решению призывной комиссии при наличии оснований, определенных в ст. 24 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», – поясняет Дмитрий Ювиналиевич Звягинцев.

Среди основных отсрочек выделяют следующие:

1. Отсрочка по состоянию здоровья.
Данная отсрочка предоставляется гражданину, признанному в результате медицинского освидетельствования временно не годным к военной службе, на срок до одного года.

2. Отсрочка по семейному положению.
Отсрочка по этому основанию предоставляется, если гражданин:

  • занят постоянным уходом за членом семьи, нуждающимся в таком уходе и не находящимся на полном государственном обеспечении, если отсутствуют другие лица, обязанные их содержать;
  • является опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных их содержать;
  •  имеет ребенка и воспитывает его без матери;
  • имеет двух и более детей;
  • имеет ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
  • имеет ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.

3. Отсрочка по месту работы (службы).

Отсрочка на время службы будет предоставлена гражданину, поступившему на службу в органы внутренних дел, в войска Национальной гвардии Российской Федерации, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы РФ. Отсрочка предоставляется такому гражданину, если:

  • он поступил на службу непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования (как правило, указанных органов и учреждений);
  • он имеет высшее образование;
  • ему присвоено специальное звание.

Отсрочка также будет предоставлена гражданам, избранным или избираемым в органы государственной власти или в органы местного самоуправления на срок полномочий в этих органах или до окончания выборов.

4. Отсрочка по учебе.

Гражданин единожды имеет право на отсрочку, если обучается по очной форме:

  • в школе по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования;
  • в колледже или техникуме по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования;
  • за счет средств федерального бюджета на подготовительном отделении федерального государственного вуза, включенного в перечень Минобрнауки России;
  • в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и не имеет диплома бакалавра, специалиста и магистра;
  • в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки;
  • по основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре. Отсрочка предоставляется на основании и в порядке, которые аналогичны для граждан, обучающихся по очной форме обучения в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам ординатуры;
  • по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Все граждане, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, имеют право на отсрочку на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации.

В средствах массовой информации появилась информация о том, что из-за балльной системы без пенсии останутся сотни россиян. В качестве обоснования приводятся слова депутата Госдумы Олега Шеина: «К 2025 году (а это уже близко) людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа. Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа». Эта информация вызвала обеспокоенную реакцию у читателей газеты «Томь» и портала Провнция.ру.

Прокомментировать данное сообщение мы попросили заместителя управляющего отделения ПФР по Кемеровской области Ольгу Ильиничну ФАЛАЛЕЕВУ.

– Действительно, в СМИ появилась подобная информация, – поясняет Ольга Фалалеева, – в связи с этим Пенсионный фонд считает необходимым заявить следующее:

= Во-первых, страховые взносы, которые платятся в Пенсионный фонд и пересчитываются в баллы, начисляются только с «белой» зарплаты. Поэтому описанная проблема – недобор баллов – может коснуться только тех трудящихся, кто получает «серую» зарплату. Причины подобных ситуаций нужно искать не в балльной системе, а в теневой занятости.

= Во-вторых, сейчас за год можно заработать не 2 балла, а 8,26. С 2021 года можно за год заработать 10 баллов.

= В-третьих, в 2025 году для назначения страховой пенсии по старости действительно нужно будет иметь минимум 30 пенсионных баллов (в 2017 году – 11,4). Однако эти 30 баллов нужно набрать не за оставшееся до 2025 года время, а за всю свою трудовую деятельность. Напомним, когда в 2015 году была введена новая балльная система, все сформированные до 2015 года права были без уменьшения пересчитаны в баллы и тоже будут учитываться при расчете пенсии. Таким образом, подавляющее большинство граждан, которым предстоит выйти на пенсию в ближайшее время, уже сейчас имеют необходимое количество баллов.

= В-четвертых, для справки сообщаем, что средний стаж в России при выходе на пенсию – 35 лет. Даже при минимальной зарплате за этот срок можно заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое.

= И последнее – в России человек без пенсии остаться не может. Если по каким-то причинам он не получил право на страховую пенсию, он имеет право на социальную.

Четверг, 20 Апрель 2017 11:05

Как забрать одолженные деньги?

 С января 2017 года действует Закон о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Прокурор Рудничного района г. Кемерово старший советник юстиции Виталий Сергеевич АРТЕМЬЕВ комментирует:

– Закон установил требования к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, в соответствии с которыми, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны:

1. Действовать добросовестно и разумно.

2. Не допускать действий, связанных в том числе с:

а) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрофзой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью;

б) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой уничтожения или повреждения;

в) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;

г) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц;

д) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно:

= правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства;

= передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования;

= принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления;

= любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Я пошла на пенсию в 2015 году. Проработала 21 год в культуре. С 2000 по 2002 год работала заместителем директора по воспитательной работе в аграрном техникуме. Недавно прочитала в журнале «Пенсионер», что можно взять зарплату за 2000–2002 гг. для перерасчета. Обратилась с этим вопросом в свое УПФР, там мне отказали, сказав, что перерасчет не положен. Хотелось бы узнать, имею ли я право взять зарплату за указанный период и пересчитают ли мне пенсию?». Басалаева Н.А., Юргинский район (по телефону).

На вопросы отвечает начальник отдела назначения пенсии отделения ПФР Кемеровской области Лариса КАРЧИНА:

– Согласно нормам пенсионного законодательства при определении размера страховой пенсии учитывается среднемесячный заработок:
=за 2000–2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования;
=либо за любые 60 месяцев работы подряд до 1 января 2002 года на основании документов, выдаваемых в установленном порядке работодателями либо государственными (муниципальными) органами.
За периоды работы с 1 января 2002 года по 31 декабря 2014 года учитываются сведения о суммах начисленных страховых взносов, которые содержатся в выписке из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, сформированной территориальным органом ПФР на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
Таким образом, для перерасчета размера пенсии из заработной платы за 2000–2002 годы законных оснований не имеется.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Мне исполнилось 50 лет. Скажите, женщины моего года рождения пойдут на пенсию в 55 лет или уже позже? Неоднократно слышала, что постепенно будут увеличивать пенсионный возраст, до 63 лет. Или это все не так? Разъясните, пожалуйста». Светлана Кузнецова, Кемерово (по телефону)

На вопрос отвечает начальник отдела назначения пенсии отделения ПФР Кемеровской области Лариса КАРЧИНА:

– С 1 января 2017 года изменены условия назначения страховой пенсии по старости и пенсии за выслугу лет чиновникам всех уровней, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Что касается остальных категорий граждан, не относящихся к госслужащим, то закон с аналогичными нормами (об увеличении возраста выхода на страховую пенсию по старости) в настоящее время не принят.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Не подскажете, почему я – ветеран труда и на пенсии, продолжаю работать, а с меня ежемесячно удерживают СТР в ПФ около десяти тысяч? То есть я ежемесячно отдаю с заработной платы свою пенсию». Наталья Петровна задала этот вопрос через сервис "Общественная приемная" на нашем сайте Провинция.ру Кемерово.

Вы также можете задать свой вопрос, перейдя по ссылке: "Общественная приемная. Задай вопрос". 

 

На вопрос отвечает начальник отдела назначения пенсии отделения ПФР Кемеровской области Лариса КАРЧИНА:

– Согласно действующему законодательству все работающие граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.
Обязанность по уплате за работников страховых взносов возникает у работодателя с момента заключения с работниками трудового договора.
Это значит, что работодатель обязан своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в ПФР и представлять в территориальные органы ПФР сведения, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета.
Перечисляемые работодателем страховые взносы при поступлении в ПФР учитываются на индивидуальных лицевых счетах, открытых каждому застрахованному лицу в органах ПФР.
При определении размера страховой пенсии учитываются сведения о суммах начисленных страховых взносов за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2014 года, а также сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента (баллы), рассчитанного по начисленным страховым взносам после 1 января 2015 года, которые отражаются в выписке из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, сформированной территориальным органом ПФР на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
Таким образом, отсутствие на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица сведений о неучтенных пенсионных баллах лишает пенсионера права на беззаявительный перерасчет размера страховой пенсии по старости в августе 2017 года.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Скажите, пожалуйста, какие именно услуги врача-ортодонта может получить ребенок пяти лет бесплатно по полису ОМС?». Оксана, Полысаево (по телефону)

На вопрос отвечает начальник отдела организации защиты прав граждан Территориального фонда ОМС Кемеровской области Игорь Григорьевич ИВАНОВ:

– За счет средств обязательного медицинского страхования стоматологическая помощь оказывается государственными и частными медицинскими организациями, которые реализуют Территориальную программу ОМС, в объеме, обеспечивающем лечебно-диагностический процесс при лечении основного заболевания, в том числе:

  • расходы соответствующего кабинета, оперативные пособия; 
  • все виды анестезии, включая наркоз;
  • лечебно-диагностические исследования, визиография;
  • лекарственное обеспечение при оказании неотложной помощи;
  • лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
  • пломбировочные и другие расходные материалы, в т. ч. импортного производства.

Перечень расходных и пломбировочных материалов для оказания стоматологической медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий утверждается формулярной комиссией в каждой стоматологической поликлинике. Ознакомиться с ним можно на информационном стенде в выбранной стоматологической поликлинике.

Бесплатно по полису ОМС можно получить такую ортодонтическую помощь, как первичный и повторный приемы (осмотр, консультация) врача-ортодонта, диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, антропометрические исследования, определение прикуса, исследование на диагностических моделях челюстей, интерпретация ортопантомограммы, медицинское фотографирование. Однако коррекция прикуса по полису ОМС не проводится, так как имеет, как правило, косметические показания.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«В 2003 году получил пенсию по инвалидности, больше не работал. Начало трудового стажа 30.11.1967 г. Проработал 14 лет в Якутии (с 1971 по 1985 год), зарплаты там были выше, чем здесь. После исполнения 60 лет обращались несколько раз в ПФР для перерасчета пенсии с учетом северного стажа, прикладывали справку о зарплате, но говорят, что перерасчет не требуется, и оставили на пенсии по инвалидности. Скажите, можно ли перевестись на пенсию по старости и учесть заработок в Якутии? Почему нам отказывают в ПФР?». Гайфулин Самат Сунгатович, Юргинский район (по телефону).

На вопрос отвечает начальник отдела назначения пенсии отделения ПФР Кемеровской области Лариса КАРЧИНА:

– Действительно, при определении расчетного размера страховой пенсии гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, может быть применено повышенное отношение среднемесячного заработка работника к среднемесячной заработной плате в РФ.

К гражданам, имеющим право на повышенное отношение заработков, относятся:

1) проживавшие по состоянию на 01.01.2002 в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых установлены районные коэффициенты к заработной плате;

2) независимо от места жительства – мужчины, достигшие возраста 55 лет, женщины – 50 лет, если они по состоянию на 01.01.2002 проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют на указанную дату страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

У вас, Самат Сунгатович, календарный стаж работы в районах Крайнего Севера на 01.01.2002 составляет 14 лет.
Поскольку не выполнено ни одно из условий, оговоренных в законе, оснований для перерасчета размера пенсии из повышенного отношения заработков, не имеется.

Дополнительно сообщаем, что по достижении возраста 60 лет, Гайфулина С. С. в беззаявительном порядке перевели с трудовой пенсии по инвалидности на трудовую пенсию по старости. В результате расчета размер трудовой пенсии по старости не превысил размер трудовой пенсии по инвалидности и, соответственно, был сохранен в прежнем размере.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«По решению суда я обязана выплатить задолженность за услуги ЖКХ. Взыскатель направил исполнительный лист, минуя службу судебных приставов, сразу в банк. Банк начал производить удержание со счета, на который начисляются социальные выплаты на несовершеннолетнюю дочь. Правомерны ли действия банка?». Валентина Сергеева, Ленинск-Кузнецкий (по телефону)

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Кемеровской области по правовому обеспечению Антонина НЕСТЕРЕНКО:

– Действия банка не правомерны. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) одной из мер принудительного исполнения является обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги.

Согласно ч. 1 ст. 8 Закона исполнительный документ о взыскании денежных средств может быть направлен в банк непосредственно взыскателем.

В силу ст. 7 Закона банк является одним из субъектов, которые в случаях, предусмотренных федеральным законом, исполняют требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, на основании исполнительных документов.

Следовательно, при исполнении исполнительного документа банк должен руководствоваться, в том числе, п. 12 ч. 1 ст. 101 Закона, согласно которому взыскание не может быть обращено на пособия граждан, имеющих детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

В соответствии с ч. 8 ст. 70 Закона банк или иная кредитная организация может не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. К таким случаям, в частности, относятся случаи невозможности обращения взыскания на определенные виды доходов (ч. 1 ст. 101 Закона).

Каких-либо исключений для субъектов, уполномоченных в силу ст. 7 Закона исполнять требования судебных актов на основании поступивших к ним непосредственно от взыскателей исполнительных документов, по определению доходов должника законом не предусмотрено.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Я получаю пенсию по старости, пенсия невысокая, с января 2017 года добавили до прожиточного минимума, а с февраля не проиндексировали пенсию. Хотелось бы узнать, правомерно ли? Ведь с учётом доплаты должна получиться большая сумма?»Сергей Николаевич, Белово (по телефону)

На вопросы отвечает заместитель управляющего отделением ПФР Кемеровской области Ольга Ильинична ФАЛАЛЕЕВА:

– В случае если сумма материального обеспечения неработающего пенсионера (пенсия, меры социальной поддержки) не достигает прожиточного минимума в регионе, к пенсии устанавливается федеральная социальная доплата (ФСД). ФСД пересчитывается в случае изменения величины прожиточного минимума либо суммы материального обеспечения.

Прожиточный минимум устанавливается на календарный год (на 2016 – 8059 руб., на 2017 – 8208 руб.), в связи с чем общая сумма выплат у вас увеличилась с 01.01.2017. В результате индексации вашей пенсии с 01.02.2017 увеличилась общая сумма материального обеспечения, в результате пересчитана ФСД, и общая сумма выплат не изменилась.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«С 3 ноября 2016 года мне назначена страховая пенсия, а с 28 ноября я уволилась с работы. Почему мне не произведена индексация пенсии с 01.02.2017, ведь я уже не работала?». Анна Сергеевна, Топки (по телефону)

На вопросы отвечает заместитель управляющего отделением ПФР Кемеровской области Ольга Ильинична ФАЛАЛЕЕВА:

– Информация о прекращении факта работы поступает по сведениям, сданным работодателем. Поскольку вы уволились в ноябре, только в декабре считаетесь неработающей, соответственно, в сведениях работодателей, представленных только в январе 2017 года (за декабрь), отсутствуют данные о вас как работающем лице. Решение о выплате пенсии с увеличением на 5,4 % вынесено в феврале. С марта 2017 года выплата пенсии будет производиться в проиндексированном размере, без каких-либо доплат.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Я собственник пятой части квартиры. Подскажите, как продать мою долю в двухкомнатной квартире?»

Николай Алексеевич Комаров, Ленинск-Кузнецкий (по телефону)

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Заводского района г. Кемерово Ольга Александровна ЖИЛКОВА:

– Продажа доли в праве осуществляется путем заключения договора купли-продажи в простой письменной либо нотариальной форме. Согласно ст. 246 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьёй 250 ГК РФ.

В силу ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием условий продажи. Уведомление сособственникам квартиры можно направить ценным письмом с описью вложения или вручить под расписку. Либо можно обратиться к нотариусу, который разошлет уведомления. Впоследствии, если никто из собственников не изъявит желания приобрести вашу долю, нотариус передаст вам свидетельство о передаче собственникам извещения продавца.

Если продавец доли решит изменить цену либо иные условия продажи, то необходимо в таком же порядке проинформировать об этом других сособственников, иначе право преимущественной покупки будет нарушено и сделка может быть оспорена в суде.

Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в право собственности на недвижимое имущество в течение месяца, продавец вправе продать свою долю любому лицу. В случае если все остальные участники долевой собственности в письменной форме откажутся от реализации преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана постороннему лицу ранее указанных сроков. Отказ сособственника в получении извещения о продаже доли и его молчание в течение срока, установленного для реализации преимущественного права покупки, будут считаться отказом в приобретении доли жилья.

В случае если один из сособственников желает приобрести долю квартиры, но ставит неприемлемые для продавца условия (рассрочка, отсрочка платежа, снижение цены и иные), то продавец имеет право продать свою долю постороннему лицу в соответствии с поставленными им самим условиями.

При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Я уже два года получаю пенсию в банке на карточку и всегда пенсию снимала с карточки часа в два дня, а то и раньше. В феврале месяце я смогла снять деньги только в шесть часов вечера. Почему так? Что мне ждать в марте, когда я смогу снимать пенсию?». Елена Владимировна, Кемерово (по телефону)

– Дата доставки пенсии через кредитные организации не изменилась. С января 2017 года изменился порядок прохождения денежных средств. В связи с этим зачисление пенсии на счета пенсионеров в кредитных организациях осуществляется во второй половине дня. В марте и в последующие месяцы вы сможете снимать денежные средства со своего расчетного счета в прежнюю дату доставки пенсии во второй половине дня.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Подскажите, пожалуйста, какой максимальный процент может быть начислен по потребительскому микрозайму? И как быть в случае просроченной задолженности? На какую часть долга начисляется процент – на всю взятую сумму или на остаток? А то получается, что берёшь одну сумму, а в итоге выплачиваешь в 4-5 раз больше. Закреплено ли это на законодательном уровне?». Владимир, Кемерово (по телефону).

На вопрос отвечает старший помощник прокурора г. Кемерово Елена Анатольевна ГОНЧАРОВА:

– С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлены ограничения на начисление процентов по договору потребительского микрозайма, срок возврата по которому не превышает одного года.

По договорам, заключенным с 1 января 2017 года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заемщику – физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа (данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату).

После возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление должно прекратиться, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы. МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«У моего мужа от первого брака есть сын. Со мной он живёт уже почти 23 года, брак оформлен официально. В первом браке была приобретена квартира, после развода он оставил всё жене и сыну, а сам переехал ко мне. Недавно узнали, что первая жена умерла. Хотелось бы узнать, имеет ли право мой муж на наследство, а именно на долю в квартире, которую он когда-то купил? Как действовать в такой ситуации? Сын с ним на связь не выходит, на телефонные звонки не отвечает». Евгения Николаевна, Анжеро-Судженск (по телефону).

На вопрос отвечает юрист одной из кемеровских юридических фирм Ксения Вячеславовна НИКУЛИНА:

– Евгения Николаевна, наследниками бывшей жены, если не было составлено завещание, являются дети, родители, официальный супруг на день смерти, то есть ваш муж после развода наследником бывшей супруги уже не является и претендовать на наследство не может.
Но если наследством является квартира, которая была приобретена ими в период брака и после развода не было заключено никаких соглашений относительно данной квартиры, то он может обратиться в суд с иском о признании права собственности на долю в квартире на основании ст. 34 Семейного кодекса РФ, но здесь очень много юридических тонкостей, в том числе и срок исковой давности о разделе имущества супругов.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Отец умер в возрасте 74 лет, последние девять лет он жил вместе с нашей семьёй. При жизни отец получал алименты от моего сводного брата, который платил их нерегулярно, в результате образовалась задолженность 43 тысячи рублей. Могу ли я, как наследник, претендовать хотя бы на часть этих денег?». Андрей Смирнов, Кемерово (по телефону).

На вопрос отвечает помощник прокурора Заводского района г. Кемерово Евгения Юрьевна ЖУМАЕВА:

– Согласно ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Однако, как указано в п. 2.3 Определения Конституционного Суда РФ от 02.07.2009 № 756-О-О, в соответствии со ст. 1183 ГК Российской Федерации право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или не проживали. Требования о выплате этих сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. При отсутствии у умершего членов семьи, проживавших совместно с ним, и нетрудоспособных иждивенцев, или если эти лица не предъявили требования о выплате указанных сумм в установленный срок, соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом.

Часть вторая ст. 1112 ГК Российской Федерации с учетом положений ст. 1183 ГК РФ исключает возможность перехода к правопреемникам лишь прав, связанных с личностью наследодателя и непосредственно вытекающих из правоотношений, перечисленных в ч. 2 ст. 1112 ГК РФ. В вашем случае это правоотношения по поводу взыскания алиментов, которое прекратились со смертью наследодателя. Однако указанные нормативные положения не препятствуют наследникам умершего получить те суммы денежных средств, которые реально подлежали выплате наследодателю на день открытия наследства, в том числе требовать их взыскания в судебном порядке.

Таким образом, задолженность по выплате алиментов подлежит выплате вам как наследнику умершего отца.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понедельник, 27 Февраль 2017 12:29

Установлен ли лимит на лечение по ОМС?

«Я прочитала в интернете, что в течение года по полису ОМС человек может получить медицинские услуги только на определённую сумму, что в каждом регионе будет рассчитываться сумма пакета услуг индивидуально. Скажите, правда ли это? Если да, то какая сумма медицинских услуг в Кемерово? У меня дочь часто ходит на больничный, по профильному заболеванию, если она «израсходует» этот лимит, ей нужно будет платить за приём или я всё не так поняла?». Анна Владимировна Терещенко, Кемерово (по телефону)

На вопрос отвечает начальник отдела организации защиты прав граждан Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области Игорь Григорьевич ИВАНОВ:

– Права застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан на бесплатное получение медицинской помощи, установленные базовой программой ОМС (утверждается Правительством РФ), являются едиными на всей территории Российской Федерации. В соответствии с требованиями базовой программы ОМС, каждый субъект РФ формирует Территориальную программу ОМС.

В Кемеровской области в настоящее время действует Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 109-ОЗ, частью которой является Территориальная программа ОМС.

В рамках Территориальной программы ОМС гражданам бесплатно предоставляется первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС; скорая медицинская помощь.

Медицинская помощь оказывается застрахованному гражданину в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, по медицинским показаниям, по необходимости, без ограничения в кратности обращений и без расчета лимита медицинских услуг.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Я 4 года назад купил автомобиль. Недавно меня остановили сотрудники ГБДД, чуть не выписали штраф за то, что номер на машине не читается. Я внимательно осмотрел номерной знак, действительно чёрная краска, которой выделены цифры, стёрлась в нескольких местах, но в целом номер читаем. Скажите, как быть в таких случаях? Нужно ли отдавать на замену номер, если краска стёрлась? Ведь это не моя вина, а брак от производителя номеров».

Антон Горелько, Прокопьевск (по телефону).

На вопрос отвечает заместитель начальника отдела ГИБДД подполковник полиции Сергей Вячеславович БЕЛОВ:

– В случае если регистрационные знаки не соответствуют требованиям государственного стандарта (ГОСТ Р 50577-93), то они подлежат замене.

Получить дубликаты можно в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции на территории Российской Федерации, при этом будет произведена полная замена регистрационных знаков с изменением цифровых и буквенных обозначений, а также замена свидетельства о регистрации транспортного средства.

Еще один вариант получения дубликатов – обратиться в организацию-изготовитель регистрационных знаков транспортных средств. В этом случае возможно получить одну или две пластины утраченного или пришедшего в негодность регистрационного знака, не меняя комбинации цифровых и буквенных обозначений и не меняя свидетельства о регистрации транспортного средства.

Информацию о порядке изготовления и стоимости дубликата регистрационного знака вы можете узнать непосредственно в организации-изготовителе регистрационных знаков. Контактные данные указанных организаций размещены на стендах регистрационных подразделений Госавтоинспекции, а также на сайте gibdd.ru в сети Интернет.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Восемь месяцев назад меня оштрафовали за проезд на красный цвет светофора. Штраф 1000 рублей я заплатил. Две недели назад я разрешил родственнику взять машину, но на мое имя пришло постановление по делу об административном правонарушении, по которому я должен заплатить штраф 5000 рублей за повторное нарушение правил дорожного движения и фотография, где моя машина идет на красный сигнал светофора. Как доказать, что я не был за рулем?»

Валерий К., Ленинск-Кузнецкий район (по телефону)

На вопрос отвечает помощник прокурора Заводского района г. Кемерово Роман Сергеевич ЗИМА:

– Гражданин подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина (ч. 1 ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – далее КоАП РФ). Частью 3 этой же статьи предусмотрено, что доказывать свою невиновность не нужно. Однако из этого правила есть исключения. Так, упомянутые выше положения части 3 не распространяется на административные правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами (примечание к ст. 1.5 КоАП РФ).

К административной ответственности в таких случаях привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. В то же время ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ предусмотрено, что собственник транспортного средства освобождается от административной ответственности, если будет подтверждено, что в момент фиксации правонарушения транспортным средством управлял другой человек.

Для этого необходимо обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения административного дела (ст. 30.1 КоАП РФ). Доказательствами того, что за рулем находилось другое лицо, могут являться:

  • доверенность на право управления другим лицом;
  • полис ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению этой машиной такого лица;
  • договор аренды или лизинга транспортного средства; показания свидетелей и (или) лица, непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения и другие.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска этого срока по уважительным причинам указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. Уважительными причинами являются обстоятельства, которые объективно препятствовали или исключали своевременную подачу жалобы.

Определение об отклонении ходатайства о восстановлении названного срока может быть обжаловано, поскольку оно исключает возможность дальнейшего движения дела об административном правонарушении, что влечет нарушение права лица, привлеченного к административной ответственности, на защиту (п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5).

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Моя дочь собирается в декретный отпуск. Слышала, что изменился порядок расчёта пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребёнком тоже по-новому будут рассчитывать. Правда ли это? Как будут делать расчёт?».

Елена Николаевна, Белово (по телефону).

На вопрос отвечает помощник Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Юрий Николаевич МООР:

– С 1 января 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.12.2016 № 1573 «О внесении изменения в Положение об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан».

Внесенными изменениями определено, что средний дневной заработок для исчисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с ч. 3.3 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, установленных на 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. Предельные величины устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в ПФР, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд ОМС» (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.).

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«У меня возникли подозрения, что мои телефонные разговоры прослушиваются. Моего согласия никто не спрашивал. Могу я узнать выдавалось ли судом решение об ограничении моего конституционного права на частную жизнь и, возможно, обжаловать его?». Александр, Новокузнецк (по телефону)

На вопрос отвечает заместитель прокурора Заводского района г. Кемерово Алексей Анатольевич СУХИХ:

– Конституция Российской Федерации в ст. 23 закрепила право гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Однако в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон обОРД или Закон) предусмотрено ограничение этих прав при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Перечень возможных гласных и негласных мероприятий предусмотрен ст. 6 Закона. И одно из них (негласное) – «прослушивание телефонных переговоров».

В ст. 8 Закона указано, что проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая получение компьютерной информации), которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения.

Оперативные мероприятия проводятся не произвольно, а только при наличии у соответствующих государственных органов информации о преступлении, преступнике или о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России. В отношении гражданина, не нарушающего закон, такие мероприятия проводиться не могут.

В силу ст. 12 Закона судебное решение на право проведения оперативно-розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В этой стадии данное судебное решение не может быть обжаловано, поскольку оперативно-розыскные мероприятия носят негласный характер. Сведения в области оперативно-розыскной деятельности составляют государственную тайну и гражданам не предоставляются.

В то же время ст. 5 Закона предусмотрено право лица, виновность которого в совершении преступления не доказана и которое полагает, что были нарушены его права, истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. Отказ в выдаче информации можно обжаловать в суд.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Мне хотелось бы узнать, могут ли в детском саду сделать прививку моему сыну без моего согласия?». Екатерина Захарова, Юрга (по телефону)

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Кемеровской области по правовому обеспечению Антонина НЕСТЕРЕНКО:

– Без вашего согласия не могут. На основании ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон) несовершеннолетние в сфере охраны здоровья имеют право на прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 20 Закона необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина (в том числе несовершеннолетнего в возрасте старше пятнадцати лет) или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

В соответствии с п. 7 Приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, оформляется по определенной форме, предусмотренной приложением № 2 к названному приказу, подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным представителем лица, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и подшивается в медицинскую документацию пациента.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Моему сыну семь лет, но он очень крупный мальчик и выглядит намного старше. Подскажите, пожалуйста, до какого возраста ребёнок должен перевозиться в детском кресле или со специальным удерживающим устройством на ремне? Можно ли, если ребёнок крупный, просто перевозить его пристёгнутым обычным ремнём безопасности?». Ольга Верникова, Кемеровский район (по телефону)

На вопрос отвечает заместитель начальника отдела ГИБДД г. кемерово подполковник полиции Сергей Вячеславович БЕЛОВ:

– Согласно Правилам дорожного движения дети в возрасте до 12 лет должны перевозиться в транспортных средствах с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. На переднем сиденье автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием специальных детских удерживающих устройств.

Детские автокресла разделяются на несколько групп, в зависимости от веса ребенка.

В самой старшей группе в качестве устройства безопасности для перевозки детей в возрасте 6-12 лет и массой до 22-36 килограммов используются только сиденья-подкладки. Ребенок в этом случае фиксируется штатными автомобильными ремнями, которыми необходимо пользоваться должным образом. Так, ремень должен идти через плечо, не под рукой, и он должен быть максимально удобен для тела ребенка. Если во время аварии плечевой ремень был пристегнут неправильно, это может привести к травме ребер или ранам внутренних органов. Поясной ремень должен лежать низко над бедрами, а не на животе.

По возможности рекомендуем устанавливать детское автокресло на заднем сиденье, которое, по исследованиям специалистов, является самым безопасным местом в автомобиле. Переднее пассажирское место считается самым небезопасным. Туда автокресло устанавливается в крайнем случае, при обязательно отключенной подушке безопасности.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Подскажите, что делать, если водитель сбил пешехода нечаянно: он выскочил из-за машины в темноте. Мужик оказался пьяным, но вроде не пострадал или не сильно, и убежал с места происшествия, так как торопился куда-то. Водитель немного постоял и тоже уехал. Как поступать в таких случаях? И может ли расписка, взятая с пешехода, что он не имеет к водителю претензий, если пешеход все-таки в последующем обратится в травмпункт, помочь избежать лишения водительских прав за оставление места происшествия?». Анна Н., Кемерово (по телефону).

 

На вопрос отвечает заместитель начальника отдела ГИБДД подполковник полиции Сергей Вячеславович БЕЛОВ:

– Правила дорожного движения требуют от водителей выполнения четкого алгоритма действий при совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли или ранены люди: оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. В Вашем случае также необходимо было известить сотрудников полиции о произошедшем наезде на пешехода и дождаться их приезда для запротоколирования ДТП. Только тогда можно будет избежать наказания за оставление места ДТП, если убежавший мужчина впоследствии обратится в лечебное учреждение. Договорные отношения с пешеходом, а именно расписка, о которой вы упоминаете, не предусмотрены законом и на ход рассмотрения административного правонарушения повлиять не смогут.

Напомним, что согласно ст. 12.27 ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за оставление водителем места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Хотела бы получить консультацию по такому вопросу. Примут ли меня по полису ОМС в областной поликлинике г. Кемерово (по направлению врача) на обследование и поставят ли на очередь на бесплатную операцию по поводу катаракты, если я зарегистрирована постоянно в Новосибирской области, а сейчас проживаю и временно зарегистрирована с 17 ноября 2016 г. по 31 декабря 2017 г. в городе Юрга Кемеровской области». Надежда Петровна, Юрга (письмо на электронную почту редакции)

На вопрос отвечает начальник отдела организации защиты прав граждан Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области Игорь Григорьевич ИВАНОВ:

– Уважаемая Надежда Петровна, согласно действующему законодательству, застрахованным по ОМС гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно в объеме, установленном базовой программой ОМС. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь, специализированная медпомощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.

На основании вышеизложенного вам сначала нужно получить консультацию офтальмолога в ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница» по направлению с территории проживания, а после консультации офтальмолога, при наличии показаний, в порядке очередности вам проведут необходимые обследования и оперативное вмешательство.

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.

При возникновении проблем с получением бесплатной медицинской помощи за пределами региона, в котором человек получил полис ОМС, нужно обращаться в Территориальные фонды ОМС субъектов РФ, где находится гражданин, контактная информация о которых размещена в медицинских организациях. Территориальный фонд ОМС Кемеровской области расположен по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 136, или звоните в Контакт-центр по вопросам ОМС 8-800-200-60-68 в любое время, бесплатно.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Я подписал трудовой договор, в котором мне установлен испытательный срок 2 месяца. Но через 3 недели я заболел и вышел на работу только через 1 месяц 5 дней. Директор говорит, что я должен отработать весь испытательный срок, а я не согласен и думаю просто не выходить на работу. Посоветуйте, что делать?»Евгений К., Кемерово (по телефону).

На вопрос отвечает заместитель прокурора Заводского района г. Кемерово Елена Мнировна ХАЛИКОВА:

– В такой ситуации руководитель предъявляет законное требование.
В Трудовом кодексе Российской Федерации указано, что при заключении трудового договора может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). Это условие предусматривается только по соглашению сторон и подлежит обязательному отражению в трудовом договоре.
Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев испытание не может превышать 2 недель.

Испытательный срок начинает течь по правилам возникновения трудовых отношений. Так, согласно ч. 1 ст. 14 ТК РФ течение сроков, с которыми Трудовой кодекс РФ связывает возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено начало их возникновения. В соответствии со ст. 61 ТК РФ трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено нормативными правовыми актами России или трудовым договором. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Например, в трудовом договоре может быть указано, что работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 18.09.2016 года, хотя дата заключения договора более ранняя. Если день начала работы не определен в трудовом договоре, работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу (ч. 3 ст. 61 ТК РФ).

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. Следовательно, в случае невыхода на работу без уважительных причин сотрудник может быть уволен на основании ст. 81 ТК РФ за прогул.

Ваша ситуация, когда работник заболел в период испытательного срока, законом урегулирована: ст. 70 ТК РФ предусмотрено, что в срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе, например, находился на учебе, в отпуске без сохранения заработной платы.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Подскажите, пожалуйста, в каком порядке подается прошение о помиловании? На чьё имя пишется прошение, и в какой форме оно должно быть написано?». Александр Сергеевич Т., Осинники (по телефону)

На вопрос отвечает заместитель прокурора Кировского района г. Кемерово Виталий Иванович ЧЕПЛЕЕВ:

– Согласно ст. 89 Конституции РФ, исключительное право на осуществление акта помилования принадлежит Президенту Российской Федерации.

На основании ст. 50 Конституции Российской Федерации правом прошения о помиловании обладает каждое осужденное лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор. Это значит, что лицо должно быть осуждено обвинительным приговором, вступившим в законную силу.

Закрепленный в ст. 19 Конституции РФ запрет на дискриминацию вправе на подачу ходатайства о помиловании означает, что такое право не зависит от категории преступления, срока наказания и условий его отбывания. Изложенная позиция подкреплена Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 26.11.2002 № 16-П.

В полномочия Президента Российской Федерации входит:

  • освобождение лица от отбывания оставшейся неотбытой части наказания; сократить неотбытое наказание на определенную часть;
  • заменить назначенное наказание или неотбытую часть более мягкой мерой наказания;
  • снять судимость;
  • освободить осужденного от дополнительного наказания.

Порядок предоставления и рассмотрения ходатайств регламентируется Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации».

Ходатайство о помиловании осужденными подаются в письменной форме на имя Президента РФ через начальника исправительного учреждения. Ходатайство о снятии судимости может быть подано лично в Комиссию по вопросам помилования на территории Кемеровской области.

Само ходатайство не имеет строгой формы и представляет собой письменное изложение просьбы осужденного о помиловании, либо смягчении ему наказания, освобождения от дальнейшего отбывания наказания.

К подаче ходатайства могут прилагаться дополнительные материалы, имеющие существенное значение для решения вопроса о помиловании, в т.ч. сведения о возмещении ущерба, заглаживании причиненного вреда, его поведении, совершения преступления в период условного осуждения, либо после применения акта о помиловании.

Ходатайство осужденного регистрируется в журнале исправительного учреждения, после чего ходатайство о помиловании с приложенными документами направляется в Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний субъекта РФ, в данном случае по Кемеровской области, после чего все материалы направляются в Комиссию по вопросам помилования на территории Кемеровской области. Итоговым документом Комиссии является заключение о целесообразности применения акта помилования, либо нецелесообразности помилования осужденного.

Принятое заключение представляется Губернатору Кемеровской области, который вносит Президенту РФ представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного.

Решение о помиловании осужденного оформляется соответствующим Указом Президента России.

В случае отклонения ходатайства осужденного, повторное рассмотрение аналогичного ходатайства допускается не ранее чем через год.

Об отклонении поданного ходатайства о помиловании осужденный уведомляется письменно.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вторник, 17 Январь 2017 16:41

Можно ли пройти МРТ бесплатно?

«Подскажите, пожалуйста, входит ли обследование МРТ в программу ОМС? Есть ли возможность пройти данное обследование бесплатно, если есть направление от лечащего врача?». Андрей Смирнов, Белово (по телефону).

 На вопрос отвечает начальник отдела организации защиты прав граждан Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области Игорь Григорьевич ИВАНОВ:

– Магнитно-резонансная томография входит в программу обязательного медицинского страхования и проводится бесплатно по направлению лечащего врача в порядке существующей очередности. По вопросам получения бесплатной медицинской помощи и содействием в её получении человек вправе обратиться в страховую компанию, в которой он получал полис ОМС. Её телефон указан на обратной стороне полиса ОМС.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

?«Подскажите, пожалуйста, если я написал заявление об увольнении по собственному желанию, какие выплаты мне должен сделать работодатель при увольнении? Это первое моё увольнение, не хотелось бы, чтобы меня обманули при расчёте».
Игорь С., Промышленная (по телефону)

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Кемеровской области по правовому обеспечению Антонина НЕСТЕРЕНКО:
– Согласно статье 84.1 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) днем прекращения трудового договора считается последний рабочий день.
Если работник увольняется по собственному желанию, то в день прекращения трудового договора работодатель обязан выплатить ему:
заработную плату за период работы перед увольнением, включая премии, надбавки и иные выплаты (ст. 136, 140 ТК РФ);
денежную компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 140 ТК РФ в случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан выплатить не оспариваемую им сумму.
Трудовое законодательство не обязывает работодателя выплачивать работнику иные компенсации при увольнении по собственному желанию.
При этом трудовой или коллективный договоры могут предусматривать иные выплаты при расторжении трудового договора с работником, в том числе в связи с увольнением по собственному желанию.
Если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, то работодатель вправе удержать задолженность за неотработанные дни отпуска (аб. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ). Работодатель удерживает такую задолженность независимо от согласия работника.
Иные суммы, причитающиеся работодателю (неотработанный аванс, задолженности или неправильно исчисленные выплаты), могут быть удержаны только если работник не оспаривает оснований и размеров удержания (ч. 3 ст. 137 ТК РФ).

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«Я поругалась с директором и подала заявление о предоставлении мне отпуска с последующим увольнением по собственному желанию. За 3 дня до окончания отпуска я письменно попросила вернуть заявление об увольнении, но мне было отказано. Скажите, прав ли мой работодатель? Светлана Алексеевна, Кемерово (по телефону).

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Заводского района г. Кемерово Ольга Александровна ЖИЛКОВА:

– Работник вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с работодателем, предупредив его об этом заблаговременно в письменной форме. При этом закрепленное ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) право работника до истечения срока предупреждения об увольнении отозвать свое заявление (если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора) направлено на защиту трудовых прав работника.
Однако это правило содержит исключение, предусмотренное ч. 2 ст. 127 ТК РФ, в соответствии с которой работодатель по письменному заявлению работника, намеревающегося расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, при наличии возможности предоставляет ему неиспользованный отпуск с последующим увольнением. В этом случае работодатель, чтобы надлежаще исполнить закрепленную ТК РФ (в частности, его ст. 84.1, 136 и 140) обязанность по оформлению увольнения и расчету с увольняемым работником, должен исходить из того, что последним днем работы работника является не день его увольнения (последний день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска.
Именно поэтому право отозвать заявление об увольнении по собственному желанию может быть реализовано работником только до окончательного прекращения работы.
При предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением днем увольнения считается последний день отпуска. Однако все расчеты с работником производятся до его ухода в отпуск, так как по его истечении стороны уже не будут связаны обязательствами. Трудовая книжка и другие документы, связанные с работой, должны быть предоставлены работнику перед уходом в отпуск, то есть в последний день работы.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«У нас с мужем брак зарегистрирован не был, постоянно вместе мы не жили. Я родила ребенка, муж давал деньги, заботился о нас, хотел подать заявление о регистрации его отцом ребенка, но не успел в связи с внезапной гибелью.    

Я не хочу оставлять ребенка без отца, хотелось бы, чтобы в свидетельстве о рождении он был прописан как отец. Подскажите, возможно ли в моём случае признание отцовства, если муж умер?». Ольга С., Кемерово (по телефону)

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Заводского района г. Кемерово Марина Вениаминовна АНФИЛАТОВА:

– Государственная регистрация рождения производится в порядке, установленном главой 2 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Общий порядок регистрации рождения прост: заявление в орган записи актов гражданского состояния должны подать родители ребенка. Но как поступить, если одного родителя нет в живых?
Посмертное установление отцовства предусмотрено Семейным кодексом РФ (ст. 49). Согласно ст. 50 этого же кодекса в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

Если брак родителей зарегистрирован не был, отцовство признавалось умершим человеком, то вопрос признания отцовства будет рассматриваться в порядке особого производства по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя), содержащего ребенка лица или же самого ребёнка после его совершеннолетия.
Обратите внимание: если нет спора о праве (например, по поводу наследственного имущества), то надо устанавливать не отцовство, а факт признания отцовства. Для этого не проводится экспертиза. Нужны доказательства того, что отец признавал себя отцом ребенка. Важными доказательствами могут стать письменные документы, в которых умерший пишет о том, что у него есть ребенок; видеозаписи, фотографии; показания свидетелей.

В заявлении указывается цель, для чего необходимо установить данный факт. Нередко целями, по которым обращаются для правового закрепления отцовства, является: получение пенсии в случае потери кормильца или единственного источника дохода, получение компенсации, если отец погиб от неправомерных действий третьих лиц, вступление в наследство.

Срок исковой давности, до истечения которого можно доказать отцовство, законодательно не прописан.
На основании решения суда об установлении факта отцовства в запись о рождении ребенка вносятся новые сведения об отце.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ

«При покупке автомобиля выяснилось, что хозяин машины поменял двигатель. Номер двигателя не совпадает с ПТС. Хозяин утверждает, что обращался в ГИБДД, и не знает, как такое может быть. Подскажите, что делать в такой ситуации? Как провести сделку купли-продажи?». Андрей Голосов, Кемерово (по телефону)

На вопрос отвечает заместитель начальника отдела ГИБДД подполковник полиции Сергей Вячеславович БЕЛОВ:

– Регистрация автомобиля в Госавтоинспекции будет возможна при условии, если при замене была установлена модель двигателя, указанная в паспорте транспортного средства. В противном случае это будет считаться изменением в конструкции транспортного средства, при котором потребуется пройти соответствующие процедуры для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Повлиять на отказ в регистрации автомобиля в Госавтоинспекции может наличие на двигателе следов уничтожения или изменения маркировки, нахождение его в розыске и другие условия. Поэтому рекомендуем вам пройти процедуру осмотра автомобиля в МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД ГУ МВД России по Кемеровской области, который находится в Кемерово на улице Баумана, 14, после чего и определиться с дальнейшими действиями.

Раздел: ВОПРОС-ОТВЕТ